Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия наследства

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия наследства». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Если наследник является единственным, никто не оспаривает его права в отношении наследственного имущества, он может составить заявление о признании фактического принятия наследства, приложив к нему подтверждающие документы. В таком случае дело рассматривается в порядке особого производства — устанавливается факт, имеющий юридическое значение.

Как составить заявление об установлении факта принятия наследства

Если имеет место спор в отношении имущества, заявление подается в исковом порядке, и кроме первого требования (признания факта) к нему прибавляется второе: признать право истца на спорную собственность умершего. Желательно всегда в заявлении выставлять оба требования, так как даже при отсутствии спора может возникнуть необходимость доказать свои права перед третьими лицами. Приведем пример из Обзора судебной практики ВС РФ от 30.07.2021 года.

В суд было направлено исковое заявление от СНТ «Ветеран» в отношении гражданина Белова И.Р. о взыскании ответственности по членским целевым взносам.

Судебный орган постановил, что поскольку на основании закона правопреемник принимает все имущество, а не его отдельную часть из прописанного в завещании. Поэтому гражданин Белов И.Р. обязуется оплачивать все членские взносы целевого характера, независимо от того, что имеющийся надел имелся в собственности скончавшегося родственника.

Суть такого решения обоснована тем, что по завещательному документу в наследство был передан пай земли, что находится в собственности СНТ «Ветеран». У гражданина уже имеется такой же надел земли в этом товариществе, за который он исправно платил все обозначенные взносы. Что же касается переданного надела земли по завещанию, то он им не пользовался и соответственно не уплачивал взносы.

Суд вынес решение на основании представленных фактов, что гражданин Белов И.Р. обязуется выплатить задолженность перед СНГ «Ветеран», плюс уплатить государственную пошлину и компенсацию относительно юридических расходов по рассмотрению этого дела. Основываясь при этом на то, что положениями п.1 ст. 1110, ст. 1111, ст. 1112 ГК РФ обозначено, что данный гражданин фактически обрел наследство, так как после кончины завещателя имущество передается в порядке универсального правопреемства, то есть в целостном виде. Поэтому, если он относится к членам товарищества и оплачивал взносы на один из имеющихся у него земельных наделов, а второй надел по закону перешел автоматически во владение, то он получается непосредственно в его собственности.

Отвечает генеральный директор юридической компании «Центр гражданского права» Александра Бродельщикова:

Это означает, что наследник принимает наследственное имущество не через оформление документов у нотариуса, а через отношение к этому имуществу как к своему собственному. К примеру, представим следующую ситуацию. Перед смертью отец проживал в своей собственной квартире вместе со своими совершеннолетними детьми. После смерти отца дети никуда не съехали, а продолжали проживать в нем, оплачивали коммунальные услуги и даже сделали ремонт. Все перечисленные действия и есть фактическое вступление во владение квартирой. Фактическое вступление в наследство является законным. Это один из способов принятия наследства наряду с подачей заявления нотариусу.

Однако здесь не все так просто. Чтобы официально признать вступление во владение квартирой по наследству законным, нужно обратиться в суд с соответствующим иском. Таким образом, узаконение фактического принятия наследства возможно в судебном порядке.

Отвечает адвокат, председатель Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Globus Pravo Денис Вольнов:

По общему правилу, право собственности на квартиру возникает с момента государственной регистрации в Росреестре. Однако есть исключения из этого правила, в том числе момент возникновения прав на наследуемое имущество. Согласно законодательству, право собственности на наследуемое имущество возникает с момента открытия наследства (с даты смерти наследодателя) вне зависимости от даты внесения записи в реестр прав. При этом действия по фактическому принятию наследства – это один из способов вступления в права наследника наряду с обращением к нотариусу.

Ввиду несовершенства нашего законодательства фактическое принятие наследства, без внесения данных в реестр прав, создает правовые коллизии, является основанием судебных разбирательств и несет в себе дополнительные риски для всех участников этого процесса.

Что такое фактическое принятие наследства после смерти собственника

Наследовать имущество покойного положено через нотариальное оформление. В этом случае наследник получит не только все имущество, что перешло ему от наследодателя – бывшего собственника, оставившего наследство, но и – свидетельство о наследовании, которое подтвердит правомерность владения унаследованным имуществом.

Но это не единственный способ, которым можно вступить в наследственные права. Нередко родственники просто принимают имущество покойного и начинают им пользоваться, владеть. Это называется фактическим наследованием. Такой способ вполне законный, но его может быть недостаточно, если речь идет об имуществе, подлежащем регистрации, например:

  • недвижимость;
  • денежные средства, находящиеся на вкладах;
  • акции;
  • транспортное средство.

Ведь провести регистрацию после фактического получения вещных прав без нотариального оформления, как это происходит при фактическом владении, будет невозможно. Потребуется обращение в суд.

В случае, если кто-то из наследников оформил свое право у нотариуса, а кто-то вступил в наследство фактически – возникает самый настоящий спор о праве, который придется решать в судебном порядке.

Фактическое принятие наследства в суде

Споры могут возникать с третьими лицами, претендующими на собственность. Например, если другие наследники тоже хотят получить свои доли. Или есть никто в наследство не вступал, а имущество признали выморочным.

Что нужно сделать:

  1. Подготовить документы.
  2. Составить исковое заявление об установлении факта принятия наследства.
  3. Отправить экземпляр иска ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении и дождаться, когда тот его получит.
  4. Подать заявление вместе с остальными документами в суд по адресу проживания ответчика.
  5. Прийти на предварительное заседание — о нем оповестят почтой или по СМС.
  6. Участвовать в судебных разбирательствах.

В общей сложности такие дела рассматриваются порядка 2-3 месяцев. Судья единолично выносит решение, и там возможны разные варианты: исковые требования могут удовлетворить полностью или частично, или отказать в удовлетворении.

Фактическое принятие наследства

Чтобы стать обладателем наследства, наследник должен фактически (неформально) или юридически (формально) его принять. Первое подразумевает определенные действия в отношении имущества, второе — подачу заявления нотариусу по месту проживания умершего и оформление бумаг. В большинстве случаев фактическое принятие выполнить более просто и быстро, не нужно бюрократической волокиты.

Каждый из наследников может выбрать наиболее удобный ему способ, которым он примет имущество. Кто-то из них может принять свою часть, тогда как другие откажутся от нее (п. 3 ст. 1152 Гражданского кодекса (ГК) РФ).

Владение фактически принятым имуществом начинается со дня открытия наследства, вне зависимости от начала выполнения любых предусмотренных в законе действий или от момента регистрации прав на недвижимость.

Этот способ полезен в суде, если формально пропущены сроки обращения в нотариальную контору.

В некоторых случаях наследство можно принять только формально: например, если имущество вообще невозможно принять фактически (патент или авторское право), либо вещью завладели посторонние лица (другие наследники). Для оформления недвижимости все равно придется обращаться к нотариусу, а потом регистрировать ее.

Отсутствие заявления об отказе от причитающейся части имущества при его использовании обозначает фактическое принятие.

Фактическое вступление в наследство – что это значит?

Понятие «фактическое принятие наследства» было установлено в процессе судебной практики. Впервые оно появилось в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 23 апреля 1991 года.

Согласно постановлению, фактическое вступление в наследство – это любые действия наследника по использованию, управлению и распоряжению имуществом, а также поддержка его в нормальном состоянии. В число таких действий входит также своевременная выплата налогов и страховых взносов, несение ответственности за денежные обязательства наследодателя и других расходов.

Таким образом, в некоторых случаях, чтобы принять наследство, нет необходимости обращаться к нотариусу. Главное, чтобы совершенные действия были законными и выражали волеизъявление гражданина на пользование имуществом.

Главная особенность сделки по фактическому принятию наследства заключается в способе, с помощью которого утверждается ее правовой эффект. Право наследника на наследство признается в силу презумпции того, что он имел намерение приобрести это право. Презумпция является приемом юридической техники . Д.И. Мейер описывал презумпцию как «признание факта существующим по вероятности, что он существует» . В этом простом (что весьма ценно) определении отражены главные и по сути общепризнанные черты презумпции. Презумпция — это признание факта, признание на основе опыта наблюдения определенных обстоятельств. Материально-правовые презумпции — один из способов устранить правовую неопределенность и сделать вывод о состоянии юридических прав и обязанностей .

Любое лицо вправе совершать юридические действия как лично, так и через представителя. Это объясняется тем, что представительство есть общедозволенный способ осуществления прав и исполнения обязанностей . Действовать через представителя нельзя, только если запрет следует из закона expressis verbis либо если представительство объективно невозможно в силу существа отношений.

По этому поводу см. решение Верховного Суда РФ от 1 августа 2006 г. N ГКПИ06-735.

Возможность принять наследство через представителя зависит от вида представительства. При законном представительстве воля представляемого не имеет юридического значения и заменяется волей законного представителя. Поэтому факт принятия наследства представляемым будет основываться исключительно на воле представителя. При добровольном представительстве полномочие представителя возникает на основании воли представляемого, причем эта воля должна быть прямо изъявлена . Фактическое же принятие наследства основывается на предполагаемой воле. Значит, принятие наследства через добровольного представителя и фактическое принятие наследства — взаимоисключающие явления. Сделка по фактическому принятию наследства — один из немногих примеров сделки, которая не может быть совершена через представителя, поскольку «по своему характеру может быть совершена только лично» (п. 4 ст. 182 ГК РФ) . Если наследник выдает представителю доверенность на принятие наследства, это означает, что он предоставляет полномочие подать нотариусу соответствующее заявление. Более того, в такой доверенности должно быть прямо предусмотрено полномочие на принятие наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). От доверенности на принятие наследства следует отличать доверенность на совершение действий, свидетельствующих о принятии наследства (на заключение договора по поводу наследственного имущества и т.п.). Выдача такой доверенности сама по себе должна рассматриваться как доказательство фактического принятия наследства.

Полномочие предполагается, если оно следует из обстановки (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Но в отношении действий по фактическому принятию наследства юридическим лицом эта конструкция явно неприменима.
Помимо названной нам известна лишь одна сделка, которая по своей природе не может быть совершена через представителя, — предоставление полномочия (т.е. выдача доверенности).

Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, могут быть совершены наследником через представителя на общих основаниях. Отношения представительства предполагают совершение представителем юридического акта, создающего права и обязанности непосредственно для представляемого (ст. 182 ГК РФ). Некоторые действия по своей природе не могут быть совершены от чужого имени. В частности, это действия, направленные на предметы внешнего мира (так называемые реальные акты) . Поэтому через представителя нельзя владеть и пользоваться унаследованной вещью. Но через представителя можно, например, передать эту вещь в пользование третьего лица.

См. о них: Рясенцев В.А. Представительство в гражданском праве / Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве. М., 2006. С. 128 — 129.

Пленум Верховного Суда РФ дал ограничительное толкование правилам о представительстве при совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства: «…такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами» (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ N 9). Означает ли это, что действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства представляемым, не могут быть совершены его законным представителем? Нет, не означает, поскольку запрет на фактическое принятие наследства законным представителем от имени подопечного не только не основан на законе, но и не может быть обоснован с политико-правовой точки зрения. В свое время практика применения ст. 1261 ч. 1 т. X Свода законов Российской империи основывалась на том, что «принятием опекуном или попечителем на правах опекуна принадлежащего опекаемому наследственного имущества составляет фактическое вступление опекаемого в права по наследству» . Правильность такого подхода до сих пор не вызывает сомнений у специалистов .

Что значит «принять наследство»

Суть этого понятия сводится к тому, что наследник должен выразить свое желание принять наследственное имущество, которое досталось ему после смерти родственника (иного лица). Никто не вправе навязывать человеку то, что он иметь не хочет. Любая собственность не только дает права на распоряжение ею, но и накладывает определенные обязательства. Поэтому наследники вправе отказаться от наследства, никому не объясняя мотива своего поступка. Выразить свое намерение принять наследственное имущество можно двумя способами.

  1. Обратиться к нотариусу по последнему месту постоянной регистрации умершего и подать заявление о принятии наследства, т.е. нотариус свидетельствует признание факта фактического принятия наследства
  2. Фактически вступить в права наследования и пользоваться имуществом наследодателя, как своим собственным. Это законно, но доказать свои права перед третьими лицами в этом случае наследник не может.

Зачем нужно обращаться к нотариусу

Часто в состав наследства входит недвижимость (квартира, дом, земельный участок, гараж), транспортные средства, иногда предприятие (доля в бизнесе), ценные бумаги (акции, облигации). Таким имуществом можно воспользоваться фактически, например, осуществлять руководство предприятием. Однако все перечисленные виды собственности требуют регистрации права собственности в государственных Реестрах.

Перерегистрировать их на свое имя наследник может, только представив в Росреестр, ГИББД, правление ООО свидетельство о праве на наследство. Если же он не будет числиться в госреестрах как собственник имущества, он не сможет его продать, обменять, подарить или завещать. Таким образом, получение нотариального свидетельства — необходимость, даже когда правопреемник законно осуществил фактическое принятие наследства по закону и/или по завещанию умершего лица.

Наследодатель может оставить в наследство денежные средства на банковских счетах. Чтобы их получить, также нужно свидетельство о праве. Если умерший гражданин написал в банке завещательное распоряжение в период до 01.03.2002 года, наследники могут получить деньги в любое время непосредственно в банке, без обращения к нотариусу. Но если распоряжение оставлено после этой даты, в банк необходимо представить нотариальное свидетельство.

Некоторые виды имущества в принципе нельзя принять фактически: авторские, патентные, изобретательские права. На них необходимо получить свидетельство.

Кроме того, нередко складывается следующая ситуация. Например, дочь, проживающая в одном городе с наследодателем, осуществила фактическое принятие наследства по закону, искренне считая себя единственной наследницей. В то же время, родной сын умершего от первого брака, о существовании которого дочь не знала, подал заявление нотариусу и своевременно оформил свидетельство о наследстве на свое имя. В этом случае почти всегда неизбежно возникает разбирательство и раздел имущества через суд.

Нотариус может решить спор между наследниками без участия суда. Например, супруга и сын умершего получили свидетельство о праве на наследство. Они сообщили нотариусу, что у наследодателя имеется дочь от первого брака, но ее адрес им неизвестен. Дочь направила заявление в нотариальную контору о принятии наследства спустя 8 месяцев после смерти отца. С письменного согласия наследников, вовремя принявших имущество, нотариус вправе аннулировать ранее выданные свидетельства и выдать новые документы с учетом объявившегося позднее правопреемника.

Способы принятия собственности

Регламентирует способы принятия наследства статья 1153. Существует два основных пути передачи собственности:

  • Формальный. Данный способ является стандартным. Для его реализации наследнику нужно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии собственности. Заявление составляется в письменной форме.
    Существует три пути его передачи нотариусу: лично, через доверенное лицо или по почте. Спустя полгода после смерти наследодателя, претенденту выдаётся свидетельство о правах наследника. На основании этого документа проводится регистрация ТС или недвижимости в ГИБДД или Государственном реестре;
  • Фактический. Актуален в случае, если человек распоряжается наследственной массой, однако не обращался к нотариусу за получением свидетельства. Под распоряжением имеется в виду принятие мер по сохранности имущества, оплата счетов и задолженностей. Например, человек проживал в одной квартире с наследодателем. После его смерти наследник не обращался к нотариусу. Однако он продолжал проживать в жилье, оплачивал коммунальные платежи.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)

Если у вас остались вопросы по статье 1153 ГК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Читайте также:  Налоговый вычет для пенсионеров при покупке и продаже квартиры

Способам принятия наследства посвящена глава 4 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Правлением Федеральной нотариальной палаты 28.02.2006 года.

Как указано в п. 17 методических рекомендаций, паследник вправе выбрать по своему усмотрению любой из способов принятия наследства: путем подачи соответствующего заявления нотариусу либо путем фактического принятия наследства (ст. 1153 ГК РФ).

Первый способ приянтия наследства: путем подачи заявления нотариусу

В пп. 18 – 20 методических рекомендаций указано, что заявление наследника о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подается по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу. Допускается подача заявления о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Подача нотариусу заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство также считается принятием наследства, даже если заявление непосредственно о принятии наследства не подавалось (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Заявление о принятии наследства должно быть подано в письменной форме (ст. 62 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). В заявлении о принятии наследства указываются следующие сведения…

Подробнее о принятии наследства путем подачи заявления нотариусу см. главу 4 “Способы принятия наследства”, содержащую разъяснения по следующим вопросам:

  • Принятие наследником наследства путем подачи заявления по месту открытия наследства
  • Подача заявления наследником непосредственно нотариусу
  • Отправление заявления нотариусу по месту открытия наследства по почте
  • Передача заявления наследника нотариусу другим лицом
  • Подача заявления нотариусу представителем наследника
  • Свидетельствование подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства
  • Особенности составления и подачи некоторых заявлений
  • Фактическое принятие наследства

Второй способ принятия наследства: фактическое принятие наследства

Пункты 36 – 41 Методических рекомендаций посвящены вопросам фактического принятия наследства.

В частности, в п. 36 Методических рекомендаций указано следующее:

Кроме способа принятия наследства путем подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства закон допускает оформление наследственных прав и в случаях фактического принятия наследства, то есть признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Фактическое принятие наследства свидетельствуется такими действиями наследника, из которых усматривается, что наследник не отказывается от наследства, а выражает волю приобрести его.

Действия по фактическому принятию наследства могут быть совершены как самим наследником, так и иными лицами по его поручению, при этом из характера таких действий должно вытекать, что именно наследник намерен принять наследство.

Если наследником были совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то в этом случае закон не требует обязательной подачи заявления наследником о принятии наследства. Однако следует иметь в виду, что действия по фактическому принятию наследства должны быть совершены наследником в пределах срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).

Более подробное перечисление действий наследника, свидетельствующих о фактическом принятии наследства содержится в п. 37 Методических рекомендаций.

В пп. 36, 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 “О судебной практике по делам о наследовании” содержатся следующие разъяснения:

Примерный перечень действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства

Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать:

  • вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания),
  • обработка наследником земельного участка,
  • подача в суд заявления о защите своих наследственных прав,
  • обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя,
  • осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей,
  • возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ,
  • иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.

Наличие совместной с наследодателем собственности еще не говорит о факте принятия наследства

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

Какие документы могут быть представлены в подтверждение фактического принятия наследства?

1. Принятие наследства в соответствии с законом может быть осуществлено двумя способами. В литературе они названы “формальным” и “неформальным”.

Пункт 1 ст. 1153 посвящен первому, формальному, способу: речь идет о подаче наследником письменного заявления о принятии наследства, т.е. имеются в виду активные действия, бесспорно и безусловно выражающие волю на приобретение наследства. Установлен специальный порядок подачи такого заявления: оно подается по месту открытия наследства (см. комментарий к ст. 1115) нотариусу, в том числе и частнопрактикующему, который имеет право вести наследственные дела (выдавать свидетельства о праве на наследство), или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. По действующему законодательству такое право имеют лишь должностные лица консульских учреждений Российской Федерации за рубежом (ст. 38 Основ законодательства о нотариате).

Наследник, подавший заявление о принятии наследства, для получения свидетельства о праве на наследство должен будет подать еще одно заявление. Между тем наследник вправе подать только одно заявление – о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое заявление выполняет две функции: оно подтверждает волю наследника на принятие наследства и одновременно служит основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК).

2. Заявление о принятии наследства (о выдаче свидетельства о праве на наследство) может быть подано самим наследником или его законным представителем при личной явке к нотариусу (другому должностному лицу). Наследнику предоставлено право передать такое заявление через третье лицо или направить по почте.

В последних двух случаях подпись наследника на заявлении подлежит в обязательном порядке засвидетельствованию либо нотариусом, либо должностным лицом, которому предоставлено право совершать нотариальные действия. В соответствии с действующим законодательством речь идет о должностных лицах органов местного самоуправления и должностных лицах консульских учреждений (ст. ст. 37 и 38 Основ законодательства о нотариате).

Среди лиц, имеющих право свидетельствовать подписи наследников, названы также должностные лица, которым предоставлено право удостоверять доверенности. Исчерпывающий перечень таких должностных лиц содержится в п. 3 ст. 185 ГК.

Правила п. 1 ст. 1153 действуют и в случаях, когда заявление вместо наследника подает его законный представитель, а также когда законный представитель дает согласие на принятие наследства наследником (см. комментарий к п. 1 ст. 1152).

В первом случае это объясняется тем, что законный представитель действует от имени наследника.

Что же касается второго случая, то ст. 26 ГК, установившая письменную форму для согласия (одобрения) законного представителя на совершение сделки несовершеннолетним (это же правило по аналогии применяется и к согласию на совершение сделки ограниченно дееспособным – ст. 30 ГК), никакого специального порядка выражения такого согласия не предусматривает. Вместе с тем, поскольку принятие наследства путем подачи заявления строго формализовано, а согласие законного представителя в предусмотренных законом случаях является необходимым условием наступления юридических последствий – приобретения наследства наследником, оно должно быть выражено в том же порядке, что и воля самого наследника.

Согласие законного представителя на принятие наследства может быть выражено в виде самостоятельного заявления либо оформлено на заявлении наследника. В случае, если законный представитель лично не передает заявление о согласии нотариусу (должностному лицу), его подпись должна быть удостоверена в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1153.

3. Закрепленный в п. 1 ст. 1153 порядок принятия наследства путем подачи заявления был предусмотрен ранее действовавшей Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР. В ней нашел решение и случай, когда подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства, поступившем по почте или переданном другим лицом, не засвидетельствована: такое заявление должно быть принято, а наследнику – сообщено о необходимости выслать надлежаще оформленное заявление либо явиться лично к нотариусу (п. 89 указанной Инструкции).

Представляется, что в соответствующих ситуациях следует использовать приведенные рекомендации, но с соблюдением сроков принятия наследства (ст. 1154 ГК).

4. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1153 наследство может быть принято и через представителя при условии, что полномочия представителя на принятие наследства специально оговорены в выданной ему доверенности.

Читайте также:  Сроки перечисления НДФЛ в 2023 году: таблица

Особенность наследственных правоотношений дает основания для вывода о том, что при действиях представителя без полномочий или с превышением полномочий (уполномочен на принятие наследства только по закону, а принял и по завещанию) наступают иные, чем это предусмотрено п. 1 ст. 183 ГК, последствия, а точнее, такие действия не повлекут никаких юридических последствий. Что же касается применения правила, содержащегося в п. 2 ст. 183 ГК, то последующее одобрение действий представителя может быть выражено в пределах срока на принятие наследства, но это равносильно принятию наследства самим наследником, так как для такого одобрения должен быть использован порядок, предусмотренный п. 1 комментируемой статьи.

5. В п. 2 ст. 1153 предусмотрен второй, неформальный, способ принятия наследства. Речь идет о совершении фактических действий, которые могут свидетельствовать о желании наследника приобрести наследство (так называемые конклюдентные действия).

Принятие наследства – это односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства. Такая сделка совершается по воле одного лица – наследника по закону или по завещанию и выражает волю этого лица.

Принятие наследства лицами, не достигшими 14 лет (малолетними), лицами, признанными в установленном порядке недееспособными, осуществляется их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами). Принятие наследства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается собственными действиями и волей самого несовершеннолетнего наследника с письменного согласия его законных представителей – родителей, усыновителей, попечителей. Гражданин, ограниченный в дееспособности по решению суда, совершает сделки, включая принятие наследства, самостоятельно, однако с согласия попечителя.

Для принятия наследства законными представителями наследников (родителями, усыновителями, опекунами), действующими от их имени, и для дачи попечителями согласия на принятие наследства несовершеннолетними наследниками или ограниченными в дееспособности наследниками не требуется получать предварительное согласие органов опеки и попечительства, поскольку эти действия опекунов и попечителей направлены на увеличение, а не на уменьшение имущества подопечных.

Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет или объявленные эмансипированными, принимают наследство самостоятельно.

Принятие наследства от имени не рожденного еще наследника может быть совершено его законными представителями лишь после рождения такого наследника живым.

В случае если наследник по завещанию или по закону признан судом безвестно отсутствующим, право принять наследство сохраняется лишь за этим лицом и не может быть осуществлено другими лицами, которым поручено охранять имущество безвестно отсутствующего или управлять им.

Юридические лица принимают наследство в том же порядке, что и при совершении других сделок.

От имени Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований как наследников по завещанию принимают наследство уполномоченные органы, действующие в рамках их компетенции, установленной правовыми актами, определяющими статус этих органов.

Во втором пункте рассматривается еще один способ получения завещаемого имущества. Фактическое принятие наследства согласно ГК РФ по статье 1153 сформировано на поступках правопреемника, которые непосредственно указывают на его желание получить завещаемое имущество. То есть правопреемник производил такие действия:

  1. Уплатил налог на имущество за год.
  2. Поддерживал завещаемое имущество в надлежащем состоянии, совершил улучшающие изменения.
  3. Установил для охраны сигнализацию.
  4. Погасил имевшийся долг, который завещатель заимел при жизни.
  5. Оплачивал коммунальные услуги и страховые взносы.
  6. Если в наследственной недвижимости проживают жильцы по договору аренды, правопреемник производил взимание квартплаты до периода окончания действия такого договора.
  7. Сделал опись наследственного имущества завещателя.

Все эти поступки напрямую указывают, что правопреемник желает обрести наследство и вступить в права. Помимо обозначенных поступков, ст. 1153 имеет более расширенный перечень, что причисляется к фактическому способу обретению завещаемого имущества.

При оформлении наследства в качестве подтверждающего факта правопреемник в непременном порядке обязуется предоставить нотариусу или же уполномоченному должностному лицу соответствующие доказательства. К примеру, документ, где удостоверяется оплата подоходного налога, прописка правопреемника в жилплощади завещателя и прочие документы, что будут удостоверять произведенные поступки касательно наследственного имущества.

В ч.1 статьи 1153 говорится, что правопреемство наследства производится по месту открытия дела. Заявление представляется нотариусу или уполномоченному лицу, на которого возложена обязанность предоставлять документ о праве его приобретения. Правопреемник вправе написать заявление об обретении имущества завещателя либо же заявление о выдаче ему удостоверяющей бумаги о праве на наследство.

Обретение имущества по завещанию — это своего рода сделка, которая подчиняется общепринятым правилам гражданского законодательства. По закону, а именно статье 1153 предусматривается, что такая сделка выполняется в письменной и в устной форме. Это зависит, в какой форме она была заключена.

Что касается вопроса о фактическом унаследовании имущества, то комментарии поясняют, что произведение поступков, касающихся завещанного имущества, доказывают такое право. Но управлять или распоряжаться правопреемник не вправе определенными видами имущества, к примеру:

  • бездокументарными ценными бумагами;
  • долями в уставном капитале, что находится в пользовании хозяйственных обществ или товариществ;
  • паем, зачисленным в производственное или потребительское сообщество.

Во II пункте ст. 1153 Гражданского Кодекса РФ, разъясняется, что совершаемые поступки правопреемником относительно обозначенного имущества приравниваются к фактическому его обретению, если они не будут опровергнуты.

Относительно вопроса об отречении от добра, передаваемого по завещанию, то здесь все просто. Гражданин, которому наследодатель завещал личное имущество, может написать письменное заявление, что не жаждет его получать. В этом случае в силу действия нормативных актов наследство будет передано правопреемникам по закону соответственно обозначенной очереди.

Кроме этого, законом также не исключается, что принятие завещанного имущества фактически может оспариваться заинтересованными третьими лицами. Поэтому правопреемнику потребуется предоставить доказательства, удостоверяющие поступки его касательно завещанного имущества по сохранности и управлению не в корыстных целях. То есть не просто желание завладеть наследством, а сохранить его в должном виде.

В суд было направлено исковое заявление от СНТ «Ветеран» в отношении гражданина Белова И.Р. о взыскании ответственности по членским целевым взносам.

Судебный орган постановил, что поскольку на основании закона правопреемник принимает все имущество, а не его отдельную часть из прописанного в завещании. Поэтому гражданин Белов И.Р. обязуется оплачивать все членские взносы целевого характера, независимо от того, что имеющийся надел имелся в собственности скончавшегося родственника.

Суть такого решения обоснована тем, что по завещательному документу в наследство был передан пай земли, что находится в собственности СНТ «Ветеран». У гражданина уже имеется такой же надел земли в этом товариществе, за который он исправно платил все обозначенные взносы. Что же касается переданного надела земли по завещанию, то он им не пользовался и соответственно не уплачивал взносы.

Суд вынес решение на основании представленных фактов, что гражданин Белов И.Р. обязуется выплатить задолженность перед СНГ «Ветеран», плюс уплатить государственную пошлину и компенсацию относительно юридических расходов по рассмотрению этого дела. Основываясь при этом на то, что положениями п.1 ст. 1110, ст. 1111, ст. 1112 ГК РФ обозначено, что данный гражданин фактически обрел наследство, так как после кончины завещателя имущество передается в порядке универсального правопреемства, то есть в целостном виде. Поэтому, если он относится к членам товарищества и оплачивал взносы на один из имеющихся у него земельных наделов, а второй надел по закону перешел автоматически во владение, то он получается непосредственно в его собственности.

В Гражданском кодексе имеется несколько статей, которые имеют отношение непосредственно к вопросу о наследстве. Каждая из них разъясняет тот или иной факт, правило, норму, касательно наследственного дела.

статья наименование наименования акта процентное соотношение связи
1152 прием наследства Гражданский кодекс Российской Федерации 64%
1142 преемники первой очереди 42%
1111 основания наследования 32%
1154 срок наследования 29%
218 основания обретения права собственности 61%
1112 наследство 29%
1154 принятие наследства по истечении установленного срока 20%

Наследование по праву представления

Согласно ч. 2 ст. 1141 ГК, закон предусматривает лишь одно исключение, когда наследники по закону могут поделить имущество усопшего не в равных долях, – это случай наследования по представлению.

Согласно ст. 1146 ГК, право на него возникает у потомков преемника, который имел право получить наследство по закону, но скончался до смерти или одновременно с наследодателем.

Получившие такое право потомки могут претендовать не на равные доли в наследстве усопшего, а лишь на равные доли в рамках доли наследника, преемниками которого они являются и за которым наследуют.

Для более полного понимания темы рекомендуем ознакомиться с публикацией «Наследование по праву представления».


Похожие записи:

Добавить комментарий